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美国知识产权保护中国企业应对策略

时间: 2024-04-29 02:49:38 作者: 足球篮球高清直播

  今天的内容分为两个部分,一个部分是知识产权的概念,第二个部分是中国企业在美国面临的知识产权法律问题。中国的法律和美国的法律在知识产权的保护上非常有相似性。

  首先是商标。商标包括了任何可拿来识别和区别商品和服务的词语,名词,符号,词组,以及任意组合。消费者基于商标来判断商品和服务的供应者。保护商标也就是保护商家的商誉。

  在什么样的的情况下会造成对商标的侵权呢?使用相同或相似商标的其他人(公司)有可能对商标持有人造成侵权。

  词语,名词,符号,词组,以及任意组合可当作商标,那哪些词语不可以被用来作为商标呢?这是美国法律的一个例外。

  比如Xerox施乐,施乐复印机当年在复印机事业上是统治地位,大家都会说“You can xerox it”,Xerox本身成为了copy的同义词,这样的一种情况下,施乐就变成一个非常通用型的语言,一个动词,这样一个时间段如果禁止其他人使用施乐,就等于限制了美国人的英语使用权,侵犯了大众使用语言的权利,这样的一种情况下施乐还能不能成为一个商标,标志着商家的信誉?

  另外一个例子就是Google,google本身变成一个动词的时候,还是不是商标?我们还不了解这一个案子该如何正确地处理,是法律上不太确定的一个方向。

  再有Redskin是美国华盛顿的一个球队,中文叫做印第安人队,红皮是以前用来蔑视印第安人的称呼。印第安人认为这个商标有歧视性,歧视性语言能不能做为商标是有争议的。

  颜色能否做为商标?红色鞋底是Christian Louboutin的特征,但是2011年,YSL出了一个全红的高跟鞋。Christian认为红色鞋底是自己的商标,并将YSL告上法庭。法院判决红色鞋底是有效的商标但是仅限于与鞋身颜色不同时。从这个案子不难得知,颜色也能作为商标的。蒂凡尼蓝夜能注册商标。

  美国法律中商标持有人有监管潜在侵犯权利的行为的义务。宾夕法尼亚大学法学院的一个知识产权论坛中的通知使用了LV的花纹,LV就发了律师函给宾夕法尼亚大学,这件事最后不了了之。美国商标持有人必须主动监管市场上有没有滥用自己商标的行为,当他们发现的时候,就需要发送律师信阻止或者试图阻止这种行为。

  版权保护覆盖了文学,喜剧,音乐,艺术作品,诗歌,小说,歌曲,软件和建筑中的原创性。版权不保护事实、想法,工业系统和操作方法。

  版权还包括改编权,比如偷印《盗墓笔记》并贩卖是对复制权的侵害,把《盗墓笔记》擅自改变成电影则是对改编权的侵犯。在音乐界有两个很重要的概念,一个是remix(重新编排、混音),这样的一种情况也是改编权,需要征得原唱或唱片公司的许可。另一个概念是sampling(DJ抽取出歌曲中的一小段鼓点或节奏改编成自己的作品),采样的细微可能原作者都听不出来,这是否侵犯了改编权仍然在争论中。

  雇佣作品,除非书面的约定雇员拥有版权,否则雇主自动拥有雇员在雇佣范围内所创作作品的版权。

  什么是专利?一项发明的专利是由美国专利商标局授予发明人的财产权。本质上,不论是在中国还是美国,专利是一次发明人和政府之间的交易。发明人向整个社会公开他的发明,政府向发明人提供20年的垄断市场的保护。

  我们为什么需要专利?首先,只有拿到专利之后,发明本身才成为财产,能够直接进行交易。

  在专利有效期内,法律规定其他竞争对手不得采用专利保护的发明,否则就是专利侵权。在专利有效期内,可以将此发明授权给他人使用,获取授权费用。例如,高通在2016年的第3季度,光靠授权获得的利润是20亿美金。Microsoft微软有大量基于计算机操作系统的专利,每年谷歌都要给微软交大量的专利授权费用。在专利有效期内,通过起诉侵权者进行牟利。通常做这种行为的人被称为专利流氓(Intellectual Ventures),他本身不做任何的产品,只持有专利,通过起诉这些专利的侵权方来进行牟利,很多大公司也在做同样的事情。

  但是,拥有一项专利不代表你没有侵犯他人的专利。这对初创型企业来说很重要,有自己的专利不代表没有侵犯别人的专利。

  Dropbox的核心专利,网络文件夹同步技术(US 8825597),估值40亿美金。Square的核心专利,刷卡信号解码(US 8231055),市值60亿。Google的核心专利,数据库节点排序(US 6285999),市值5796.9亿。

  专利一定要有用吗?比如,US 62933847-“User-operated amusement apparatus for kicking the user’s buttocks”,当这个人转动把手的时候,皮带会带动设备来踢他的。这个发明是没有用的,但是能申请专利。专利不一定要有用,但必须可以实现,永动机就不能申请为专利,不是因为不可以用,而是因为他根本实现不了。

  哪些不能申请为专利?最高法院决定自然规律,物理现象,和抽象概念不能申请成为专利。什么是抽象概念?联邦上诉巡回法院认为“任何发明在某一些程度上都会使用或者反映了自然规律,自然现象,和抽象概念”。怎么样确定哪些是抽象概念,哪些不是抽象概念,还不知道。现在的问题是软件发明和由软件实现的抽象概念如何区分?仍然不清楚。

  专利的拥有人是谁?发明人未必是拥有人。发明人和拥有人通常之间有转让协议,转让之后专利的所有权就由发明人转到拥有人。发明人仍然可能从后续的许可中受益,但是一开始产权一定要清晰。

  是否需要一个专利律师?答案是也许并不是特别需要。比如,Spanx的创始人Sarah Blakely (net worth $1 billion)27岁时,Sarah花了两年时间和五千块的积蓄来研发塑身内衣,但是他发现整个Georgia州没有女性专利律师,于是她从书店买了本书,照着书上写了她的专利。但是不通过专利律师取得的专利很少。

  公司的知识产权是通过专利来保护还是通过商业机密来保护?商业机密可以包括任何信息但是必须时可以在商业上活力的机密信息。首先必须是机密的,如果到处说的话就不是机密了,法庭会看你到底采用了哪些措施来保护机密,有没有尽力去保护你的商业机密。商业机密和专利的区别是专利只有20年的有效期,而商业机密是无限的。如可口可乐配方,从创立开始,每个时期只有3个人知道。

  分为四个部分:侵权的后果,被诉侵权的应对,如何避免侵权诉讼,法律事务成本的控制。

  首先是经济赔偿,赔多少?第一,法庭会计算出合理的授权费用。故意侵犯权利的行为会面临三倍惩罚性赔偿。另一个是专利持有人所损失的利润。

  除了赔钱之外,侵权的后果是法庭会签发禁止令,另外,美国国际贸易委员会能要求美国海关禁止进口侵权产品,第三,各大电子商务平台将会冻结账户资金,下架商品。侵权的后果就是赔了夫人又折兵,不要存有侥幸心理。

  被人告了怎么办?第一,永远别无视原告发来的律师信,如果无视别人的律师信,就非常有可能变成故意侵权,要面临3倍惩罚性赔偿。不应答,不出庭会导致缺席审判,如果是唯一的被告,缺席审判绝大多数都是必输的官司。另外,推荐大家寻求专业律师的服务。还有一个方法,对方拿着他们的专利来告你,可以分析一下对方的专利,看看对方的专利有什么漏洞。

  在美国如何尽可能别被告。首先,回避对方专利。另外是侵权分析报告,在进入一个市场的时候,能够最终靠专利检索了解对方有什么专利,这时就要分析一下自己的产品有没有侵权的可能。第三是专利布局,需要花大量的律师费去申请多个,甚至上百个专利,才能够形成专利布局。

  首先是申请专利成本。申请专利在美国律师费是比较贵的,根据不同的专利的复杂程度,如果是大型的律师事务所,报价在8000-10000美金,小型的律师事务所大概是这样的价格的一半到三分之一。无效对方专利的成本大概为20-50万美金。诉讼成本,在美国平均值是250万美金。国际贸易委员会诉讼成本,至少在100万美金左右。依据这一些数字能够正常的看到,申请专利成本是比较贵,但是其他的价格更高。

  第一就是构建专利群。在这种情况下,达成交叉许可的时候,对中国企业是有利的。另外就是监控美国企业有没有侵犯权利的行为。专利许可,如果对方有可能侵犯你的专利权时,可以向对方提出专利许可,谈一谈专利授权费。发起诉讼是最后一招,但也可以是盈利的手段。返回搜狐,查看更加多